Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Имеет ли невестка право на наследство после смерти свекрови?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Независимо от того, на каком основании принимается наследство, процедура всегда одинакова. Претендент, как можно раньше, после смерти гражданина должен прийти к нотариусу и заявить о своем желании вступить в права наследования. Это необходимо сделать не позже, чем через полгода со дня смерти свекрови. В противном случае придется восстанавливать срок, а это можно сделать только в судебном порядке. Кроме того должна быть уважительная причина опоздания.
Порядок принятия наследства
Первоначально правопреемники подают заявление нотариусу. Бумаги подаются по месту прописки покойного гражданина. Формуляр заявления выдается нотариусом.
Следующий этап – оценка собственности. Она нужна для начисления суммы госпошлины. Заказать оценку можно в частном или государственном учреждении. Здесь необходимо исходить из разновидности имущества.
Завершающая стадия – получение свидетельства на наследство. При повторном обращении к нотариусу делаются расчеты суммы налога и выдаются реквизиты для его платы.
После предоставления квитанции об уплате сбора нотариус выдает правопреемникам соответствующий документ. На основании свидетельства претендентам останется оформить право собственности и получить выписку из ЕГРН.
Кто еще может попасть в первую очередь наследников
Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.
Вот, кто входит в их число:
- удочеренные или усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди;
- дети умершего, родившиеся вне брака. Для получения прав наследования достаточно записи в свидетельстве о рождении;
- дети, прошедшие через процедуру признания отцовства. Если этот факт признан судебным решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные претенденты, относящиеся к первой очереди;
- не родившиеся на момент смерти наследодателя дети. Они должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия наследства.
Право наследования родственников
Законом установлено 8 очередей наследников. Принцип наследования состоит в следующем: сначала призывается к принятию наследства первая очередь, в которую входят: родные и усыновленные дети наследодателя, его вдовец (вдова), родители, находящиеся в живых. Только в том случае, если они все отсутствуют, призывается вторая очередь: родные братья и сестры, бабушки, дедушки по отцу и матери, и далее в таком же порядке. Кто входит в определенную очередь, указано в ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
Отсутствие наследников означает, что:
-
все они умерли до открытия наследства;
-
отказались от его получения;
-
признаны недостойными по решению суда.
Наследство без завещания делится поровну между всеми наследниками, которые имеют на него право и изъявили желание принять имущество. В случае смерти детей наследодателя применяется право представления, то есть умершего родителя заменяют его дети (внуки умершего).
Если имущество было куплено супругами в браке, переживший супруг имеет право на выдел супружеской доли. То есть, обычно 1/2 доля (если нет брачного договора) переходит к пережившему супругу по документу, который выдает нотариус. Этот документ называется «Свидетельство о праве собственности». И только после этого образуется наследство после умершего супруга — это вторая 1/2 доля. Именно она будет наследоваться наследниками. При отсутствии завещания — в равных долях между гражданами, призываемыми к наследованию определенной очереди, при завещании — есть варианты раздела и выдела обязательных долей по ст. 1148-1149 Гражданского кодекса. Кроме того, завещание может быть оспорено, это следует учитывать при оформлении наследства.
Порядок принятия наследства
Под принятием наследства понимают осуществление ряда действий юридически-правового характера, при помощи которых гражданин Российской Федерации может стать владельцем принадлежащей ему по закону собственности. Термин имеет несколько синонимичных значений: «вступление в наследство», «приобретение имущественных прав».
Согласно статье закона 1152 принятие имущества предшествует приобретению. Наследникам необходимо помнить, что вместе с собственностью к ним переходят и обязательства владельца (долговые обязательства, кредиты и иные займы, особенно если наследодатель при жизни не оформил страховой полис).
Если потенциальные расходы превышают прибыль от полученного наследства в несколько раз, то преемники имеют право добровольно написать отказ. Несовершеннолетние или недееспособные претенденты могут не вступать в наследство. В этом случае их представители (опекуны, родители) должны оформить письменное разрешение.
Обратной силы оформленный по всем правилам отказ не имеет. Перед тем, как принять решение, необходимо заранее взвесить все «за» и «против».
Как по завещанию получить наследство?
Если завещание составлено, о смерти завещателя оповещает нотариус всех, на чье имя оно составлено. Подать заявление о принятии наследства следует в течение шести месяцев с момента смерти автора документа. Список документов, которые понадобятся для принятия наследства, выдает нотариус. Если решили принять наследство, будьте готовы заплатить нотариальный сбор: 0,3–0,6% от стоимости имущества. За удостоверение о принятии наследства также нужно заплатить 100 руб.
Пример. Максим получил письмо о том, что его дедушка скончался, в этом письме были указаны контакты нотариуса. Наследник живет в Германии, а дедушка жил в Санкт-Петербурге, поэтому пришлось лететь на самолете. Нотариус объяснил, что по завещанию Максиму причитается однокомнатная квартира и наследство нужно принять. Стоимость недвижимости оценили в 6 млн руб. и заплатить Максиму за полученное наследство нужно 0,3% от общей суммы, или 18 тыс. руб. Плата за удостоверение о принятии наследства составит 100 руб. |
Наследственные права супруги и невестки
Насколько я понимаю, ваша свекровь не оставляла никакого завещания, поэтому наследование будет по закону. Этот вид наследования имущества предполагает передачу имущества умершего его родственникам в зависимости от их принадлежности к очередям родства. Естественно, первыми в данный список попадают родственники первой очереди – это дети, супруги и родители.
Невестка не относится ни к одной из очередей родства, т.к. они определены исключительно кровным родством, а супруги и усыновители или усыновленные дети являются исключением. Хотя вы могли бы получить наследство свекрови, если бы она умерла перед вашим супругом. Тогда бы сперва ваш супруг (ее сын) вступил в права наследства, а после его смерти вы бы переняли его имущество как законная супруга. Если бабушка не оставила никакого завещания, в котором речь идет о ее невестке, то претендовать на наследство вы не можете, т.к. не являетесь родственником ни из одной очереди. Но это при условии, что есть другие родственники…
Формы правопреемственности
Наследовать имущество покойного можно тремя способами:
- в порядке очередности (участники дележа — ближайшие родственники и иждивенцы);
- по завещанию;
- в смешанном составе, когда часть имущества переходит по завещанию, а всё неучтенное в документе достается наследникам по закону (один и тот же наследоприниматель может получить имущество и по закону, и по завещанию).
Муж мог выразить в завещательном документе любые пожелания, касающиеся распределения своего имущества после кончины. Только необходимо, чтобы его намерения соответствовали нормам российского законодательства. А для этого потребуется проконсультироваться с компетентным адвокатом, который оказывает помощь в разрешении вопросов в сфере семейного права и наследования.
Если составлено завещание, претензии наследников по закону сложно считать значимыми. Хотя отдельные пункты завещания, как и целый документ можно оспорить в суде в следующих ситуациях.
1. Указано не то имущество, что принадлежит наследодателю.
2. Не учтены интересы обязательных наследников:
- несовершеннолетних;
- инвалидов (недееспособных потенциальных правопреемников);
- иждивенцев в особом статусе.
В таких ситуациях обязательные наследники получают только 50 % от полагающегося им имущества, если бы они становились наследниками по закону.
3. Выясняется, что завещание писалось:
- под давлением (физическим, моральным);
- в результате введения наследодателя в заблуждение;
- лицом, не вполне осознающим то, что он делает.
4. Волеизъявление (в том числе определение размеров долей или конкретных предметов и их идентификация) обозначено не вполне четко.
5. В завещании указано, что детям (без учета их числа и без обозначения имен) отходит определенная часть имущества. Но появляется еще один ребенок, который также претендует на свою часть имущества с учетом уменьшения размера долей всех прочих детей.
6. Наследника по завещанию признали недостойным (ст. 1117 ГК РФ), если совершенные им противоправные действия были направлены или против наследодателя, или против других наследников. Также недостойный наследник мог действовать в интересах третьих лиц (добиваться незаконным способом, чтобы они получили определенные доли) или же стремился увеличить свою часть, хотя изначально наследодатель не желал этого (п. 1).
Как делится наследство после смерти мужа
Закон предусматривает право на часть наследства для некоторых наследников, даже если наследодатель лишил их этого права. Речь идет о несовершеннолетних детях, нетрудоспособных детях, родителях, супругах. Они имеют право на половину доли, которую получили бы при отсутствии завещания.
Невестка может быть как первоочередной наследницей по завещанию, так и подназначенной. В последнем случае право на материальные блага возникает после смерти гражданина, которому должно было достаться наследство в первоочередном порядке. Свекровь может неоднократно менять завещание, отменить его, причем не обязана оповещать об этом лиц, указанных в документе. Если умирает свекровь и супруг В случае смерти супруга невестка — наследница по закону имеет право на выделение супружеской доли из совместно нажитой собственности, а также части доли супруга. Получить материальные блага мужа может жена, брак с которой зарегистрирован в ЗАГСе.
Правопреемники могут принять имущество или отказаться от него. Обычно подобные решения принимаются исходя из стоимости наследства.
Если выгода незначительная, то наследники часто отказываются от принятия имущества. Дополнительной причиной отказа, может быть, наличие внушительной задолженности. Например, если по наследству перешла ипотечная квартира или машина, которая находится в залоге у банка.
Отказ может быть полным или адресным. Первый вариант подразумевает последующее распределение отказной доли между всеми наследниками. Второй – передачу собственности конкретному субъекту.
Отказаться от наследства можно двумя способами. Правопреемник может бездействовать или подать заявление нотариусу. Адресный отказ от наследства происходит исключительно по заявлению правопреемника.
Невестка может быть получателем адресного отказа, только если является наследником по завещанию или получателем обязательной доли.
Муж и жена — родственники или нет по закону: комментарии и особенности
Теперь немного о том, что конкретно гласит законодательство РФ относительно родственных связей между супругами. В Уголовном праве существуют понятия «супруги» и «близкие родственники». Так, против данных категорий граждан можно не давать свидетельские показания. К близким родственникам принято относить родителей, внуков, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Супруги, как нетрудно заметить, относятся к иной категории граждан. Является ли муж родственником жене? По уголовному праву — нет. Супруг — это член новой семьи, созданной путем регистрации отношений мужчины и женщины в ЗАГСе.
На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что изучаемая тема в российском законодательстве не имеет однозначного трактовки. Муж и жена — родственники или нет? Все зависит от обстоятельств и затрагиваемой сферы законодательства/жизни человека.
Является ли сноха родственником свекрови по закону
Для лиц, не поименованных в ст. 217 НК РФ, освобождение от уплаты налога не предусмотрено. Если в качестве дарителя выступает физическое лицо, не являющееся членом семьи и (или) близким родственником одаряемого физического лица в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, то с учетом положений абзаца 1 статьи 52 и пункта 2 статьи 229 Кодекса одаряемое физическое лицо самостоятельно декларирует доход, полученный в порядке дарения. Мнение Минфина не изменилось. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 3 июня 2010 г. N 03-04-05/3-309 Вопрос: Облагается ли налогом на доходы физических лиц стоимость имущества, полученного в порядке дарения от физического лица, не являющегося близким родственником одаряемого? Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше обращение от 23.03.2010 по вопросу налогообложения налогом на доходы физических лиц дохода, полученного в порядке дарения, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее. Согласно статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с главой 23 Кодекса «Налог на доходы физических лиц». В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса. Вместе с этим в статье 217 Кодекса поименованы доходы, освобождаемые от обложения налогом на доходы физических лиц. Согласно пункту 18.1 статьи 217 Кодекса не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено указанным пунктом. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами) . Таким образом, доход в виде стоимости недвижимого имущества, полученного от физического лица не являющегося членом семьи и (или) близким родственником, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. При этом для определения налоговой базы при получении такого дохода следует руководствоваться общим порядком, предусмотренным главой 23 Кодекса. Заместитель директора Департамента С. В. Разгулин
Кто считается по закону близкими родственниками
В повседневной жизни под близкими подразумеваются люди, находящиеся в родстве между собой, связанные родственными узами и как правило, дружескими взаимоотношениями. Это прежде всего основные члены семьи: муж, жена, дети, отец с матерью и т. д. Такие вещи кажутся предельно простыми и обыденными, но с точки зрения закона, родственная связь — ещё не причина причислять людей к статусу близких людей. Для лучшего понимания, рассмотрим основные, часто возникающие вопросы.
Супружеские отношения прежде всего представляют собой союз и соглашение, добровольно закреплённые с помощью 2-ух граждан. Как уже неоднократно повторялось, родственные лица, являются друг другу близкими, в случае родства по крови. Следовательно, супружество — обоюдный договор. Их связь будет являться свойством.
Родители приобретают квартиру и оформляют на сына (дочь)
На практике достаточно часто встречается такая ситуация, когда родители решают за свои средства приобрести жилое помещение и оформляют его на своего ребенка, когда тот находится в браке. При этом, если в договоре купли-продажи на жилое помещение покупателем числится супруг, а не его родители (один из родителей), то имущество будет считаться совместно нажитым, и доказать иное в суде будет не так просто.
Как пример, мать решила купить квартиру своему сыну, который находится в официальном браке. При этом договор купли-продажи оформлялся на сына, но денежные средства были переданы самой матерью. После того как брак стал распадаться, сын заключил договор дарения с матерью на ½ доли в праве собственности.
Однако супруга сына обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и разделе совместно нажитого имущества, мотивировав свои требования тем, что квартира была приобретена в браке, а договор дарения является недействительным, так как она не давала нотариального согласия на сделку.
Суд удовлетворил данные требования. При этом для суда не стало аргументом предоставление расписки, подтверждающей, что именно свекровь передала денежные средства продавцу квартиры. Суд указал, что согласно фактическим обстоятельствам дела невозможно установить факт передачи квартиры сыну от матери в дар.
Поэтому в подобных случаях следует оформлять все правильно: сначала договор купли-продажи заключить на свое имя, а затем, путем заключения договора дарения, оформить на детей.